Как поделить имущество при отказе от наследства одним из наследников?

Оформление наследства: в каких случаях можно отказаться?

Как поделить имущество при отказе от наследства одним из наследников?

Вопросы наследования недвижимости всегда были важными в жизни россиян. Узнайте особенности правомерного отказа от наследства.

Вступление в наследство тесно связано с другим сложным юридическим процессом – полным отказом от него или отказом от доли в наследуемом имуществе. Гражданский кодекс не содержит перечня причин, по которым наследник может написать отказ, но чаще всего в права наследования не вступают по следующим основаниям:

1) Ненужность наследуемого имущества наследнику – самая простая причина для отказа.

Пример: Бабушка унаследовала автомобиль супруга, но ездить на нем не умеет и потому отказывается от наследства в пользу сына.

2) Обременение наследства долгами или иными обязательствами – еще одна из распространенных причин отказа от наследуемого имущества.

Пример: Сын наследует квартиру умершего отца и, наряду с жилплощадью, приобретает обязанность уплачивать долг по ипотеке за нее, но не обладает финансовыми возможностями.

Пример 2: Наследник получает от бабушки земельный участок или машину в качестве наследства, за которыми в довесок идет долг перед кредиторами в размере пары миллионов рублей. В данном случае логично отказаться от имущества.

3) Бывают случаи, когда наследство может помешать осуществлению планов наследника на иные виды материальной выгоды.

Пример: После смерти отца наследникам – супруге и двум детям – отошла его квартира. Старший сын, являясь военнослужащим, в будущем планирует приобрести отдельную жилплощадь на льготных условиях.

Для этого в его собственности не должно быть недвижимого имущества – поэтому он отказывается от доли в наследуемой жилплощади в пользу матери и сестры. Как оформить квартиру на родственника, читайте в данной статье: https://rosreestr.

net/info/oformlyaem-kvartiru-na-rodstvennika-mamu-rebenka.

Закон не обязывает указывать причину отказа от наследуемого имущества,но оговаривает, что данное решение должно быть взвешенным, обдуманным и оформленным по всем правилам у нотариуса.

К сожалению, наряду с ситуациями добровольного отказа от наследства или его части встречаются случаи намеренного принуждения наследников подписать соответствующий документ.

Во избежание неправомерных действий других лиц по отношению к наследнику, следует знать, в каких случаях отказаться от наследства или доли в нем нельзя ни при каких условиях:

1) Если вы получили наследство по завещанию, в котором четко указано, кому и что причитается – вы не можете отказаться от него в пользу других лиц.

2) В случае наследования доли имущества, по закону являющейся обязательной: дети и нетрудоспособные супруги умершего являются наследниками, даже если в завещании о них не сказано ни слова. Право на обязательную долю в наследстве – исключительное право наследника, оно не может быть передано другим лицам.

3) Когда наследнику подназначен другой наследник: например, если отец оставил своему брату земельный участок, но не распорядился о судьбе остального имущества, брат может отказаться от участка в пользу детей наследодателя (племянников). Но если сын наследодателя будет указан в завещании наследником земли в случае невступления брата в права наследования, отказаться от участка в его пользу будет нельзя. Узнать особенности оформления земли в собственность в 2019 году можно здесь: https://rosreestr.net/info/oformlenie-zemli-v-sobstvennost-v-2019-godu.

1) Нельзя принять одну часть наследства, отказавшись от другой.

2) Равным образом нельзя принять имущество без перехода к вам долгов наследодателя – вы обязаны их оплатить.

3) Невозможно отказаться от наследства или доли в нем в пользу третьих лиц – вы можете написать отказ только в пользу других наследников указанного имущества.

4) Закон также запрещает наследнику ставить условия принятия наследства: например, указывать на отказ от имущества в случае обнаружения долгов за него.

5) Вы можете отказаться от доли в наследстве, полученной в результате отказа от нее другого наследника.

6) Если одним из наследников является несовершеннолетний ребенок, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, его нельзя заставить отказаться от причитающейся доли в недвижимом имуществе без участия органов опеки.

7) Отказ от наследства нельзя отменить даже в судебном порядке – именно поэтому решение об отказе должно быть обдуманным и взвешенным. Бывают случаи, когда отказ от доли в наследстве оформить нельзя, но можно составить договор дарения или заранее договориться с наследодателем о завещании вам конкретного имущества. Что лучше – дарственная или завещание, можно узнать из нашей статьи: https://rosreestr.net/info/chto-luchshe-mdash-darstvennaya-ili-zaveshchanie.

Отказ от наследства или доли в нем оформляется у нотариуса. Вы должны лично явиться на прием в нотариальную контору по месту открытия наследства и написать соответствующее заявление. Местом открытия наследства является место нахождения большей части имущества (например, квартира, гараж, автомобиль) или последнее место проживания (регистрации) умершего.

https://www.youtube.com/watch?v=JemtHmIyWwY

Заявление на отказ от наследства подается в течение 6 месяцев с момента открытия наследства, коим является дата смерти наследодателя. В случае пропуска сроков подачи заявления вы можете восстановить их в судебном порядке.

Как для оформления вступления в наследство, так и для отказа от него необходимо предоставить нотариусу следующие документы:

· паспорт гражданина РФ

· копию свидетельства о смерти наследодателя

Отказ от наследства является разновидностью действий наследника по отношению к наследуемому имуществу. Условия и порядок отказа предусмотрены гражданским законодательством. Оформление отказа производится у нотариуса при предоставлении перечня необходимых документов и оплаты услуги по установленным тарифам. Отказ от наследства оформляется только документально и отмене не подлежит.

Источник: https://rosreestr.net/info/oformlenie-nasledstva-pravomeren-li-otkaz-ot-sobstvennosti-v-polzu-dru

Завещание в Италии: формы, наследники, налоги. Как узнать о существовании завещания?

Как поделить имущество при отказе от наследства одним из наследников?

Как составить завещание в Италии? Какие виды завещаний существуют? Как узнать, составлено ли завещание? На что могут рассчитывать наследники? Что унаследует партнер, если пара жила в неофициальном браке? Кто отвечает за долги умершего? Как получить наследство после смерти иностранного гражданина? Эти и другие вопросы мы рассмотрим в данной статье. Информацию о наследовании по закону и завещанию в Италии после смерти одного из супругов вы можете найти, перейдя по ссылке выше.

В Италии законом предусмотрены три формы завещаний:
Олографическое, или собственноручно написанное, подписанное и датированное — участие нотариуса не требуется.

Нотариальное, или публичное — завещание, составленное нотариусом, в присутствии двух свидетелей.

Закрытое, или тайное — завещание, составленное покойным при жизни без участия свидетелей и переданное в запечатанном виде нотариусу в присутствии двух свидетелей.

Как узнать, было ли составлено завещание?

Чтобы узнать, оставил ли покойный/ая завещание, нужно сделать запрос в Единый реестр завещаний Центрального офиса нотариальных архивов при Министерстве юстиции (г. Рим) если, конечно, завещание было составлено нотариусом или самим покойным, но передано на хранение в нотариальную контору.

Если же завещание было написано собственноручно и хранилось не у нотариуса, а в “надежном месте” и опубликовано после смерти завещателя через доверенное или иное заинтересованное лицо, то следует обращаться в районный Нотариальный совет, после того, как на руки вдове/вдовцу/другим потенциальным наследникам будет выдано свидетельство о смерти.

Если олографическое завещание не было опубликовано?

Лицо, которому покойный доверил свое завещание, как только ему станет известно о смерти завещателя, должно обратиться лично или через адвоката (представителя по доверенности) в нотариальную контору для составления протокола (в присутствии 2 свидетелей) и опубликования завещания.

Если олографическое завещание не было опубликовано, то наследники вступают в права наследования по закону.

Может ли покойный оставить все свое состояние тому, кому хочет?

Нет, покойный/ая не может оставить все свое имущество, например, другу, когда имеются родственники, обладающие законным правом наследования. Согласно итальянскому законодательству, одна часть имущества усопшего является неприкосновенной, если законные наследники живы (супруг/супруга, дети, в т.ч. усыновленные, родственники по восходящей линии в случае отсутствия детей).

Даже при отсутствии завещания, законным наследникам — вдовец/вдова, дети, родственники до шестого колена — отойдет законная часть наследства. Если отсутствуют прямые наследники до шестого колена, то все наследственнаое имущество отходит государству.

Право наследования по завещанию в Италии

Пережившему/ей супругу/супруге, при отсутствии детей у наследодателя, отходит обязательная 1/2 доля наследственной массы. Доступная 1/2 доля может быть завещана кому угодно (ст. 540 ГК Италии).

Если в семье есть один ребенок , то 1/3 долю наследства получает вдова/вдовец, другую треть — ребенок, а оставшаяся 1/3 доля может быть завещана кому угодно (ст. 542 ГК Италии).

Если же в семье более одного ребенка, то половина наследственной массы наследуется детьми, а 1/4 часть — пережившим супругом/супругой, доступная 1/4 доля может быть завещана кому угодно (ст. 542 ГК Италии).

Причем, совершенно неважно, какой режим владения имуществом у супругов был установлен – совместный или раздельный – вдовец/вдова получает право проживания в семейном доме, который являлся постоянным местом жительства семьи и право пользования всей мебелью.

Детям, при отсутствии второго родителя, отходит 2/3 законных доли наследства, если же ребенок в семье был один, то он имеет право на половину состояния покойного родителя (ст. 537 ГК Италии). Свободные доли могут быть завещаны кому угодно.

Однако, здравствующим родителям умершего, при отсутствии внуков, отойдет треть состояния (ст. 538 ГК Италии), при условии, что супруг/супруга наследодателя отсутствует, в противном случае, половина имущества наследуется вдовцом/вдовой, а четвертая часть — родителями (ст. 544 ГК Италии).

Пара не состояла в браке. Что может наследовать переживший партнер?

По закону, неофициальный супруг/супруга не обладает правом наследования, но наделить его/ее таким правом можно, упомянув в завещании (или оформив дарственную).

Есть другой способ обеспечить сожительствующего партнера “долей наследства” — заключить договор страхования жизни, в котором указать партнера в качестве бенефициара. Поскольку полис страхования жизни не входит в наследственную массу, то бенефициар может быть выбран по желанию застрахованного лица.

Банковский счет

Деньги на счету покойного тоже являются частью наследства. Для того, чтобы разморозить счет умершего, необходимо обратиться в банк и провести оценку ликвидности текущего или сберегательного счетов, предоставив свидетельство о смерти наследодателя. После получения информации из банка о состоянии счета можно подавать в налоговую заявление об уплате налогов, одновременно их оплачивая.

Открытие наследства

Заявление об открытии наследства с целью уплаты налогов (или заявление об уплате налогов – прим.

), вне зависимости от того, есть завещание или нет, подается одним из наследников или его представителем (адвокатом, бухгалтером) в территориальное Налоговое агенство (Agenzia delle Entrate) по месту проживания завещателя (или наследодателя) в течение 12 месяцев после его смерти. Если заявление не подано в течение года (соответственно, и налоги не заплачены), то к наследникам будут применены штрафные санкции.

Открытие наследства с целью уплаты налогов является более важным с точки зрения закона, чем открытие наследственного дела у итальянского нотариуса (которое является факультативным, это – право наследника, а не обязанность), поскольку для налоговиков неважно, кто конкретно вступает в права наследования, а кто из наследников отказывается. Главное, чтобы были уплачены налоги. Если фискальные вопросы улажены, то наследники вступают в свои права.

Освобождены от подачи заявления об открытии наследства с целью уплаты налогов супруги и наследники первой очереди, если стоимость наследства менее 100 тыс. евро и в наследственную массу не входит недвижимость.

Нужно помнить, что подача заявления об открытии наследства с целью уплаты налогов не означает автоматического принятия наследства или отказа от наследства (например, если один из наследников не заплатил налог, а другие наследники заплатили за него его часть, и считают “неплательщика” исключенным из ряда наследников, то они ошибаются), и не заменяет собой подачу заявления о принятии наследства или отказе от наследства у итальянского нотариуса или составления собственноручного заявления (встречается редко).

Срок для принятия наследства в Италии, отказа от наследства или оспаривания – 10 лет со дня открытия наследства (смерти завещателя). Существуют исключения.

Завещатель – иностранный гражданин. Куда обращаться наследникам?

Если завещатель – иностранный гражданин – резидент Италии, то наследникам нужно обращаться с заявлением об открытии наследства с целью уплаты налогов в территориальное Налоговое агенство по последнему месту жительства завещателя (или наследодателя) в Италии.

В случае, если завещатель (или наследодатель) не являлся резидентом Италии, но наследство (или его часть) находится на территории Республики, то заявление подается в Налоговое агенство г. Рима.

Если умерший оставил долги

Вместе с состоянием умершего наследуются и его долги, расплачиваться за которые придется всем своим собственным имуществом, а не только наследуемым.

Однако, можно отказаться от наследства или же, наоборот, принять его вместе с правом наследника не платить по долгам («инвентарная льгота»), размер которых превышает сумму наследства.

Для этого нужно, чтобы нотариус или судебный секретарь провели инвентаризацию наследуемого имущества.

Государственный налог за вступление в правo наследства

В Италии существует налог на наследство. На данный момент он составляет от 4% до 8% (существует законопроект о повышении налога на наследство и дарение от 7% до 15%) в зависимости от степени родства и необлагаемой налогом суммы. Для определения размера налога необходимо проконсультироваться у специалиста, например, бухгалтера.

Если в наследственную массу входят объекты недвижимости, то наследниками должны быть уплачены 2% ипотечный и 1% кадастровый налоги. Для наследника, унаследовавшего недвижимость в качестве «первого дома», существует льгота. Он уплачивает ипотечный и кадастровый налог в размере 200 евро (каждый).

Информация обновлена 30.11.2016

© сайт адвоката Франческо Грассо
Копирование и перепечатывание текстов новостей разрешается только при наличии активной ссылки на источник. Не нарушайте авторские права! Нарушители будут привлекаться к ответственности.

Источник: http://studiolegalegrasso.ru/2016/10/01/zaveschianie-v-italii/

Как правильно разделить наследство | АДВОКАТ

Как поделить имущество при отказе от наследства одним из наследников?

Родные и близкие люди, семейные праздники и посиделки, радостные улыбки и объятия при встречах. За этими улыбками тяжело распознать или хотя бы почувствовать фальшь либо «дежурность» фраз.

Однако ни что так не раскрывает истинное лицо человека, как дележ имущества после смерти родственника. Ведь именно тогда просыпаются и, как правило, берут верх имущественные интересы «родственничков».

Понятно, сегодня в Украине мало кто задумывается о том, что жизнь может оборваться в любой момент, оставив не только память в сердцах родных, но и имущество, судьбу которого определяет Закон.

Речь идет о Гражданском кодексе Украины, закрепляющем основные положения наследственных правоотношений.

Разумеется, кроме ГК существует и множество иных актов специального законодательства, посвященного наследственной тематике.

Кто получает право на наследство
Итак, что нужно знать о судьбе имущества и долгов, оставшихся после смерти гражданина. В соответствие с нормами ст.

1223 ГК, в случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от него наследниками по завещанию, а также в случае, когда часть наследственного имущества остается не завещанной, право на наследство по закону получают лица, определенные законом. В частности, к таким лицам ст.

1261 – 1265 ГК относит родственников, «разбив» их на наследующие очереди. Следует понимать, что ГК предусмотрена императивная норма, согласно которой наследники предыдущей очереди устраняют от наследования наследников последующих очередей.

Статья 1258 ГК устанавливает обязательное правило: «Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от наследования, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, кроме случаев замены очередности наследования на основании нотариально удостоверенного договора заинтересованных наследников».

Говоря простым языком, это означает, что в первую очередь к наследованию призываются дети наследодателя (родные и усыновленные), в том числе и зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, супруг(-а), переживший(-ая) наследодателя и его родители – все они являются наследниками первой очереди. Согласно ст. 1262 ГК к наследникам второй очереди, т.е.

к тем гражданам, которые будут считаться наследниками при условии, что наследников первой очереди нет (к примеру, отказались от наследства, признаны недостойными и пр.) относят родных братьев и сестер умершего, его бабку и деда (как со стороны отца, так и со стороны матери).

Статья 1263 ГК называет наследников третьей очереди, которые призываются к наследованию, если нет наследников первых двух очередей. Так вот, к ним относятся родные дяди и тети наследодателя. Наконец, наследниками четвертой очереди могут быть лица, проживающие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства (ст. 1264).

Открытием наследства признается день смерти лица либо день, с которого лицо объявляется умершим (день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим).

Отказ от наследства и изменение очередности
Справедливости ради, следует вспомнить и о том, что не всегда имеет место рьяное желание всех наследников получить причитающееся наследственное имущество. Практике известны и ситуации, когда кто-либо из наследников по закону отказывается от своей доли.

Однако сообщить во всеуслышание, мол, мне ничего не нужно и уйти по-английски, это, разумеется, красивый жест, но ничего не означающий. Для юридического отказа от наследства следует предпринять и определенные шаги. Скажем, пойти к нотариусу по месту открытия наследства и там засвидетельствовать свой отказ.

Кроме того, наследнику по закону принадлежит право отказаться от своей доли в наследстве в пользу другого наследника по закону независимо от очереди (ст. 1274 ГК). Применительно к приведенному примеру, мать погибшего гражданина А.

может отказываться от своей доли в наследстве в пользу своей дочери (сестры гражданина А.).

Есть еще один вариант. Можно отказаться не от всей причитающейся доли, а получить лишь ее часть.

Для этого необходимо устно договориться со всеми наследниками по закону и изменить свой размер доли в наследстве, если дело касается движимого имущества.

Если есть желание (или необходимость) принять лишь долю причитающегося недвижимого имущества и транспортных средств, то следует заключить письменное соглашение с наследниками, удостоверив его у нотариуса.

Кстати, ГК допускает возможность по нотариально удостоверенному соглашению наследников изменить порядок очередности наследования.

Так, ст. 1259 ГК разрешает изменить очередность наследования после открытия наследства на основании нотариально удостоверенного договора всех наследников.

Такое соглашение не может нарушать прав наследника, не принимающего участие в этом договоре, а также тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве.

В названной статье существует «хитринка»: «Физическое лицо, являющееся наследником по закону следующей очереди, может по решению суда получить право на наследство вместе с наследниками очереди, призываемой к наследованию, при условии, что оно в течение продолжительного времени опекало, материально обеспечивало, предоставляло иную помощь наследодателю, который из-за пожилого возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии». Обратите внимание, эта норма применяется только при соблюдении упомянутых условий и по решению суда.

Наконец, если родственников первой-четвертой очередей нет, тогда вступает в действие ст.

1265 ГК, которая позволяет наследовать имущество иным родственникам наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники ближайшей степени родства устраняют от права наследования родственников дальней степени родства.

Так, в пятую очередь право на наследование по закону получают иждивенцы, которые не были членами семьи умершего. Часть 2 ст.

1265 определяет, что иждивенцем считается несовершеннолетнее или нетрудоспособное лицо, не являющееся членом семьи наследодателя, и не менее пяти лет получающее от него материальную помощь, которая была единственным или основным источником средств к существованию.
Разумеется, в каждой конкретной ситуации в наследственных правоотношениях есть своя «санта-барбара», ГК предусмотрел лишь общие правила наследования по закону. В ближайших выпусках «Судебно-юридической газеты» мы также расскажем о наследовании по завещанию.

Кто и сколько получит?
Приведем простой пример. Скажем, гражданин А. погибает в автомобильной катастрофе. У него остается семья: жена, двое детей и родители. Кроме того, у погибшего есть и родная сестра. Каким образом будет наследоваться имущество, при условии, что завещание гражданин А. не составил?

При наследовании имущества умершего (а также и его долгов) все наследственное имущество и долги распределяется поровну между наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Это правило основывается на ст.

1267 ГК: «Части в наследстве каждого из наследников по закону являются равными», конечно же, за исключением соответствующего письменного договора между наследниками, который также удостоверяется нотариусом.

В нашем случае, по правилам ст. 1261 ГК наследниками будут являться его дети, жена и двое родителей. Сестра умершего права наследовать не получает, т.к. есть наследники первой очереди. Что касается имущества, которое будет распределяться между наследниками, то и тут есть свои нюансы.

Дело в том, что имущество, приобретенное во время брака, считается общим совместным имуществом супругов, и было бы неправильным делить то, нажитое гражданином А. в семье, без учета имущественных интересов его жены. Поэтому ГК предусмотрел норму ст.

1226 ГК, в соответствие с которой все совместное имущество супругов делится в равных частях, и наследуется лишь часть, принадлежащая погибшему супругу. Иными словами, пятеро наследников (включая супругу) получают половину наследодателя от совместно нажитого в браке в равных долях.

Итого, если предположить, что все имущество умершего было нажито исключительно в браке, то в таком случае вдова получит 60% от всего наследства, а остальные 4 наследника – по 10%.

Судебная практика

Если другие наследники не принимают наследство, но и не отказываются от него – обращайтесь в суд
Зачастую случается так, что наследник по закону не желает не только получать наследство, но и предпринимать определенные шаги для отказа от него. В таком случае наследнику, получающему наследство, остается единственный выход – признать себя наследником в судебном порядке.

23 июля 2010 года одним из районных судов г. Днепродержинска рассматривалось дело № 2-1908 /10 г. об определении долей в праве совместной собственности. Иск был вызван смертью супруги и необходимостью раздела совместно нажитого имущества, истцом по которому был отец, а ответчиком сын.

Истец подал исковое заявление, в котором указал, что 24 ноября 2009 года умерла его супруга. В заявлении истец указал, что в декабре 1993 года им и его ныне покойной женой была приватизирована квартира. Согласно свидетельству о праве собственности на жилье, квартира находится на праве общей совместной собственности.

После смерти супруги осталось наследственное имущество – не определенная доля в квартире. При жизни жена истца завещание не составила. Сам заявитель является единственным наследником перовой очереди по закону, т.к.

ответчик (его сын) в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства после своей матери не обращался и наследство принимать не хочет. Он, истец, обратился к нотариусу после смерти своей супруги, однако в выдаче свидетельства о праве собственности в порядке наследования по закону, ему отказали.

Отказ нотариуса был мотивирован тем, что в общей совместной собственности на квартиру не определены доли каждого из сособственников: истца и его жены. Вместе с тем, при жизни супруги между ними, сособственниками, не существовало никакой договоренности о владении совместным имуществом.

Ответчик против иска не возражал, пояснив, что, действительно, ни обращаться к нотариусу с соответствующим заявлением, ни принимать наследство он не хочет. Суд, заслушав стороны, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению. Свою позицию суд обосновал следующим образом.

В соответствии со ст. 355 ГК имущество, находящееся в собственности двух или более лиц (совладельцев) принадлежит им на праве общей совместной собственности (общее имущество). При этом согласно ст.

368 ГК, общая собственность двух или более лиц без определения долей каждого из них в праве собственности является общей совместной собственностью. Кроме того, в соответствии со ст. 370 ГК, совладельцы имеют право на выделение в натуре части из имущества, находящегося в совместной собственности.

В случае выделения части из такого имущества считается, что части каждого из совладельцев являются равными, если иное не установлено договоренностью между ними, законом или решением суда.

В судебном заседании было установлено, что истцу по делу и его ныне покойной супруге на праве общей совместной собственности принадлежит квартира, что подтверждается свидетельством о праве собственности на жилье.

Судом также было подтверждено и то, что никто из супругов не имел преимуществ в отношении долей общей квартиры. Суд установил, что истец по делу является единственным наследником первой очереди по закону после смерти своей супруги.

Оценивая все доказательства, суд решил, что исковые требования об определении частей в праве совместной собственности подлежат удовлетворению, указав, что части совладельцев (истца и умершей супруги) в праве собственности на квартиру являются равными, квартира принадлежит по ½ части каждому.

И только после вынесенного решения истец может повторно обратиться к нотариусу и оформить наследство, получив ½ долю квартиры, принадлежащую его жене.

Источник: http://www.averba.com.ua/semeinyi-advokat-dnepropetrovsk/kak-pravilno-razdelit-nasledstvo.html

Защита прав online