Как делится наследство в случае смерти одного из наследников?

О наследственных правоотношениях в норвегии

Как делится наследство в случае смерти одного из наследников?

Вопросы наследственного права в Норвегии регулируются Законом «О наследовании» (Arveloven) 1972 г., Законом «О разделе имущества» (Skifteloven) 1930 г. и Законом «О браке» (Ekteskapsloven) 1991 г. 

В норвежском законодательстве различаются наследование по закону и по завещанию. После смерти наследодателя при отсутствии завещания происходит наследование по закону. Возможность заявить о праве на наследство сохраняется в течение 10 лет после смерти наследодателя. 

Закон устанавливает порядок наследования в зависимости от степени родства (сохраняется и при отсутствии завещания). Дети являются наследниками первой очереди. Имущество делится между ними в равных долях.

При отсутствии наследников первой очереди право наследования переходит к наследникам второй очереди – родителям, их детям, внукам, и т.д. Родители наследодателя наследуют его имущество в равных долях. При этом братья и сестры наследодателя наследства не получают.

Если жив только один из родителей, он получает половину наследства, а вторая делится в равных долях между братьями и сестрами наследодателя или их детьми. Если у наследодателя нет ни детей, ни супруга(-и), ни родителей, то его имущество переходит к бабушкам и дедушкам, каждый из которых получает 1/4 часть наследства.

Если кого-то из наследников нет в живых, наследство переходит следующим поколениям по праву представления (дяди, тети и двоюродные братья/сестры наследодателя). Дальнейшее наследование по этой линии законом не предусмотрено.

Особенность наследования по родству состоит в том, что закон защищает права наследников первой очереди (детей) и ограничивает право наследодателя свободно завещать свое имущество. Дети имеют право на 2/3 имущества наследодателя (т.н. pliktdelsarv – обязательная доля наследников первой очереди, которая выделяется даже если в завещании наследодатель указал иное). 

При отсутствии завещания супругу(-е) полагается 1/4 имущества умершего супруга при наличии у последнего детей, 1/2 – при отсутствии детей, но наличии родителей, и имущество целиком – при отсутствии всех упомянутых выше наследников. Супруг(-а) или партнер несет ответственность по оставшимся после смерти наследодателя долговым обязательствам.

Партнер умершего, имеющий, имевший или ожидающий от него детей, имеет право на наследство в размере четырех минимальных т.н. «базовых ставок». Таким же правом обладает партнер, проживший с наследодателем не менее пяти последних лет до смерти последнего.

Если другие наследники отсутствуют, партнер может унаследовать имущество наследодателя, использовавшееся ими совместно. Если у партнеров не было общих детей и завещание отсутствует, наследство будет распределено по закону между наследниками первой, второй и третьей очереди.

Партнеры имеют возможность назначить друг друга правопреемниками 1/3 доли своего имущества.

Обычно при наличии наследников первой очереди закон дает 

супругу(-е) право получить лишь 1/4 часть наследства.

Однако в случаях, когда партнер имеет право на минимальное наследство (minstearv) в размере четырех минимальных базовых ставок, данное право имеет приоритет над правом наследников первой очереди.

На практике это означает, что при незначительном объеме наследства супруг или партнер первым получит свою долю, даже если это лишит наследства других наследников.

После смерти наследодателя часть его имущества переходит в качестве обязательного наследства к его детям, при этом максимальный размер доли каждого из них не может превышать 1 млн норв. крон. Если стоимость наследуемого имущества составляет менее 1 млн крон, обязательное наследство составляет 2/3.

Наследодатель имеет право ограничить в завещании размер наследства детей обязательной долей (1 млн крон).

Он также имеет право лишить обязательной доли достигшего совершеннолетия наследника, если последним в отношении наследодателя или кого-либо из его родственников по прямой восходящей или нисходящей линии было совершено уголовное преступление. 

Если у наследодателя нет кровных родственников или супруга(-и) и им не было составлено завещание, то все его имущество признается выморочным и переходит в распоряжение государства.

https://www.youtube.com/watch?v=04Ikijp0BS4

В Норвегии существуют определенные ограничения при наследовании по завещанию. Завещание считается недействительным, если оно посягает на установленную законом обязательную долю наследства. Супруги имеют право на обязательное минимальное наследство, а дети и внуки – на обязательную долю. 

Завещание составляется в письменной форме в присутствии двух свидетелей. Свидетелями не могут быть наследники, заинтересованные лица, несовершеннолетние или психически больные граждане. Завещатель должен подписать или признать свою подпись в присутствии свидетелей.

На завещании обязательно указывается дата, род занятий и адреса свидетелей. Свидетели также могут письменно подтвердить, что предусмотренный законом порядок составления завещания был соблюден.

В случае спора, такой документ послужит достаточным для суда доказательством соблюдения порядка составления завещания. 

Завещания не регистрируются в каких-либо реестрах, как это делается с брачными договорами. Завещатель может передать завещание на хранение в суд (в отдел по разделу имущества). Суд не обязан отслеживать составление новых завещаний и оповещать наследников о завещании в случае смерти завещателя (наследники сами должны обратиться в суд в течение 6 месяцев после смерти завещателя).

Признание завещания недействительным возможно, если:

– оно составлено в пользу свидетелей, их супругов, родственников по прямой восходящей или нисходящей линии, братьев и сестер, усыновленных детей и приемных родителей, а также лиц, на службе у которых состоял свидетель в момент составления завещания;

– нарушен порядок его составления;

– оно было составлено в результате применения угроз, насилия или использования беспомощного состояния завещателя; 

– в нем содержатся заведомо невыполнимые требования.

Право толковать завещание имеет только суд. 

Процедура вступления в наследство начинается сразу после смерти наследодателя. Как правило похоронное бюро извещает суд о факте смерти.

Затем суд сообщает супругу(-е), партнеру или другому близкому лицу имя делопроизводителя, который может проконсультировать относительно дальнейших возможных шагов в связи с открывшимся наследством.

В большинстве случаев наследники сами договариваются о том, как осуществить раздел имущества. Законодательством установлен для этого 

60-дневный срок, который может быть продлен судом. Частный раздел (privat skifte) является наиболее быстрым и наименее затратным для наследников.

Рассмотрение заявки о частном разделе, как правило, занимает две недели, после чего суд выдает наследникам свидетельство о праве на наследство.

Если наследники не могут договориться между собой, раздел может быть произведен в судебном порядке (offentlig skifte). Право прибегнуть к разделу имущества по суду сохраняется в течение трех лет после смерти наследодателя.

В Норвегии применяется прогрессивная система налогообложения получаемого наследства, предполагающая уплату как налога на прибыль, так и налога на состояние. 

В задачи норвежских дипломатических и консульских представительств за рубежом входит, в частности, извещение родственников о смерти постоянно проживавшего или временно находившегося за рубежом норвежского гражданина, а также обеспечение сохранности его имущества. Консульские сотрудники имеют полномочия распоряжаться таким имуществом от имени наследников до тех пор, пока последние не смогут делать это самостоятельно.

Источник: https://norway.mid.ru/ru/consular-services/o_nasledstvennykh_pravootnosheniyakh_v_norvegii/

право наследования

Как делится наследство в случае смерти одного из наследников?

ПРА́ВО НАСЛЕ́ДОВАНИЯ, право вступать во владение имуществом, принадлежавшим умершему лицу. Основы еврейского права наследования заложены в Пятикнижии (Чис. 27:7–11) и развиты в трактатах Талмуда (например, ББ. 8:9) и в трудах галахических авторитетов позднейшего времени.

В Библии хорошо отражены правовые представления эпохи патриархов. У древних евреев, как и у многих других народов древности, право наследования первоначально определялось обычаем. После смерти главы семьи владение семейным имуществом естественно переходило к его первородному сыну (см. Первенец).

При отсутствии сыновей умирающий мог назначить своим наследником друга, иногда даже в обход близкого родственника. Так, Авраам, потеряв надежду иметь собственных детей, готов был назначить своим наследником раба Эли‘эзера (Быт. 15:2–3) при жизни своего племянника Лота.

Отец мог предпочесть в качестве наследника одного из своих сыновей другому, даже первенцу. Авраам, по настоянию Сарры, изгнал Агарь с сыном Исмаилом, чтобы сын рабыни не наследовал вместе с Исааком (Быт. 21:10). Позднее он из таких же соображений отослал своих сыновей, рожденных наложницами, дав им подарки (Быт. 25:6).

Иаков, однако, не проводил различия между своими детьми от жен и от наложниц (Быт. 49) и даже включил в число наследников своих внуков Эфраима и Менашше (Быт. 48:5–6).

Жена не имела права наследования. Жены и наложницы рассматривались как часть имущества, переходившего к наследникам (ср. II Сам. 16:21–22; I Ц. 2:22).

Дочери также первоначально не считались наследницами отца; после замужества женщина становилась собственностью семьи мужа. То, что Иов дал своим дочерям «наследство между братьями их» (Иов 42:15), было, видимо, исключением.

Из рассказа об Ифтахе следует, что сын блудницы не мог претендовать на наследство наравне с сыновьями жены (Суд. 11:1–10).

Переход израильских племен к оседлому образу жизни и земледелию сделал земельный надел основным объектом права наследования. Устанавливаются правила раздела земли между коленами (Чис. 26:52–56). В Библии рассказывается, что дочери Цлофхада обратились к Моисею с просьбой дать им надел умершего отца, не оставившего сыновей. Моисей при этом четко определил порядок наследования: «…

если кто умрет, не имея сына, то передайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передайте удел братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел близкому родственнику из поколения его, чтобы он наследовал его…» (Чис. 27:8–11). Этот закон допускает достаточно широкую трактовку понятия «близкий родственник».

Дочерям вменяется в обязанность выходить замуж за членов «племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено» (Чис. 36:6–7). Это ограничение впоследствии было отменено законоучителями Талмуда (Та‘ан. 30б; ББ. 120а). В книге Второзаконие закрепляется право первенца на двойную часть наследства, даже если он сын нелюбимой жены (Втор. 21:15–17).

Право наследования в галахическом праве. Законоучители Талмуда (ББ. 111–120) и позднейшие галахисты развили библейское законодательство и установили следующий порядок наследования (см. Майм. Яд., Нахалот 1:1–3; Ш. Ар. ХМ. 276:1):

  1. сыновья умершего и их потомство;
  2. дочери и их потомство;
  3. отец умершего;
  4. братья и их потомство;
  5. сестры и их потомство;
  6. дед по отцу;
  7. братья отца и их потомство;
  8. сестры отца и их потомство;
  9. прадед по мужской линии и т. д.

В число наследников законоучители включили также мужа покойной (ББ. 111б). Было подтверждено право первенца на двойную долю наследства и право каждого из остальных сыновей на одну долю. Сын, родившийся после смерти отца (Иев.

67а), а также мамзер рассматривались как законные наследники своего отца в отличие от сына рабыни или нееврейки (там же). Апостат (см. Отступничество) не утрачивал права наследования автоматически, но мог быть лишен его по решению суда (Кид.

18а); там, где законы нееврейского государства лишали права наследования прозелита, еврейский суд мог, по мнению некоторых галахических авторитетов, поступить так же и с апостатом.

В средние века вопрос о праве наследования апостатов приобрел большую остроту в связи со стремлением христианской церкви поощрять переход евреев в христианство. Светские власти не всегда поддерживали эти усилия.

Так, император Генрих IV в привилегии, дарованной евреям Германии, позволил лишать апостата наследства под предлогом, что тот получает взамен вечное блаженство. Подобные акты встречали сопротивление как со стороны самих апостатов, так и со стороны церковных властей. Короли Испании и Португалии в 13–15 вв.

несколько раз подтверждали право еврея, перешедшего в христианство, на наследство, иногда устанавливая точную долю наследства, причитающуюся разным членам семьи умершего еврея в случае принятия ими христианства. Аналогичная тенденция наблюдалась в Германии. Вообще, для средневековой Европы были характерны притязания монархов на наследство подвластных им евреев, которые рассматривались, вместе со своим имуществом, как собственность короны.

В случае смерти сына при жизни отца, согласно Галахе, право на причитавшуюся ему долю наследства переходит к его детям. Если сын умирает бездетным при жизни матери, его братья по отцу не имеют права на наследство его матери.

Однако, если сын пережил свою мать хотя бы на один час, он считается ее наследником, и в качестве его наследников его братья по отцу приобретают право на наследство его матери (ББ. 114б; Майм. Яд., Нахалот 1:13; Ш. Ар. ХМ. 276:5).

Дочери и их потомство становятся законными наследниками лишь при отсутствии у их родителей сыновей или внуков от последних (включая внучек, по постановлению Иоханана бен Заккая — ББ. 115б). У караимов дочери получают такую же долю наследства своего отца, как и сыновья.

Хотя законоучители Талмуда отрицали права наследования дочерей, они постановили, что дочери должны получать содержание до своего выхода замуж, причем право дочерей на содержание предшествует праву наследования сыновей: если наследство невелико, дочери получают содержание, а сыновья порой вынуждены нищенствовать (Кт. 4:6; 13:3; 9:1).

При отсутствии наследников по нисходящей линии (сыновья, внуки и т. д.) наследственное имущество передается ближайшему родственнику по восходящей линии. Хотя отец не упоминается в Библии в качестве законного наследника, законоучители отдали ему преимущество перед братьями покойного.

Муж, согласно галахическому праву, наследует жене, но жена не наследует мужу. Вдова имеет право на содержание до нового замужества. Право наследования мужа распространяется только на имущество, действительно принадлежавшее его жене в момент ее смерти, но не на имущество, которое досталось бы ей, если бы она оставалась в живых.

Если муж умирает раньше жены, его родственники не являются ее наследниками. Мужчина не является наследником обрученной с ним (аруса; Иев. 29б). Если брак признан незаконным, влекущим за собой карет, муж не имеет права наследования своей жене; если же такой брак наказывается лишь бичеванием (см.

Наказание), то муж не теряет этого права (Тосеф., Иев. 2:3). Муж является также наследником жены, отступившей от иудаизма. Явам (левир — брат, женившийся на вдове своего брата, умершего бездетным; см.

Левиратный брак и халица), получает, наряду с собственной долей наследства отца, также долю, которую должен был получить его покойный брат; он наследует и его права первенца (Бх. 52б; Иев. 24а–б).

Если же он отказался жениться на вдове брата и предпочел обряд халицы, он сохраняет лишь право на равную с другими братьями долю наследства. Позднейшие обычаи различных общин часто видоизменяли это правило, предоставляя левиру несколько большую долю наследства брата и в случае предпочтения им халицы.

Право мужа наследовать имущество жены ущемляло интересы родственников и наследников покойной. Ряд такканот ограничил право наследования мужа в пользу наследников жены.

Во Франции и Германии получило широкое признание постановление, обязывавшее вдовца возвратить приданое своей жены (за вычетом расходов на погребение) лицу, давшему приданое, или наследникам жены, если она скончалась бездетной до истечения года после заключения брака (так называемый такканат Шум — аббревиатура названия городов Шпейер, Вормс, Майнц). Аналогичные постановления были приняты в Испании. Важнейшее из них (такканат Толедо) гласило, что имущество жены, умершей раньше мужа, должно быть разделено поровну между мужем и детьми; при отсутствии детей это имущество должно быть разделено между мужем и теми, кто унаследовал бы имущество жены в случае, если бы она пережила мужа. Целью этого постановления было предотвратить переход всего наследства семьи жены к ее мужу.

Важные изменения в законы о правах вдовы на имущество покойного мужа внесли такканот Толедо и Молины, преследовавшие цель оградить наследников мужа от притязаний вдовы на принадлежавшее ему имущество. Согласно этим такканот, жена не имеет права претендовать (при наличии детей) более чем на половину общей стоимости наследственного имущества.

В послеталмудический период в ашкеназских общинах утвердился обычай, согласно которому отец выделял своей дочери половину доли, причитающейся сыну в его наследстве, что утверждалось специальным актом штар хаци захар (акт о половине доли наследника мужского пола). Этот обычай явился важным шагом к урегулированию права наследования дочерей в еврейском религиозном законодательстве.

После смерти какого-либо лица его имущество, согласно галахическому праву, переходит немедленно и автоматически к его наследникам. Наследник не может отказаться от своей доли наследства, однако может подарить или продать ее как свою собственность. Исключением является право первородства (Тур. ХМ. 278; Ш. Ар. ХМ. 278:10).

Наследники покойного обязаны выплатить его долги, даже если величина наследства недостаточна для этого. Однако муж может отказаться от наследства жены при соблюдении определенных условий.

Долги покойного не взыскиваются с его наследников до достижения ими совершеннолетия, за исключением тех случаев, когда взыскиваемая сумма будет использована в их интересах.

Галаха разбирает различные аспекты зависимости права наследования от воли завещателя.

Маймонид указывал, что человек не может передать наследство тому, кто не имеет на это права, отняв его у законного наследника (Майм. Яд., Нахалат 6:1).

Однако разрешается выбрать из числа людей, обладающих равными правами, кого-то одного. Другие формы передачи имущества, например, подарки, не регламентируются галахическим правом.

Начиная с эпохи эмансипации право наследования у евреев в странах рассеяния все более определяется законодательством этих стран.

В Государстве Израиль. Вопросы права наследования регулируются Законом о наследстве (1965), сменившим ранее действовавшее законодательство периодов Османской империи и британского мандата. Согласно этому закону, наряду с галахическими нормами признается и право наследования по завещанию.

Закон предписывает выплату алиментов из наследства родственникам покойного: супругу (супруге), детям до 18 лет (за исключением некоторых особых случаев) и родителям, если они в этом нуждаются. Алименты выплачиваются из имущества, полученного в наследство как по галахическому закону, так и по завещанию.

В случаях раздела наследства в соответствии с Галахой (ал-пи дин) закон принял нормы, согласно которым наследниками являются дети наследователя (в том числе внебрачные и приемные) и их потомство; родители и их потомство; родители родителей и их потомство.

Супруг (супруга) покойного (покойной) получает: движимое имущество, относящееся к их общему домашнему хозяйству; до четверти наследства, если сонаследниками являются дети покойного от предыдущего брака; половину наследства, если сонаследниками являются их общие дети, или их потомство, или родители покойного; две трети наследства, если сонаследниками являются братья или сестры покойного или родители его родителей; пять шестых наследства, если сонаследниками являются другие лица, предусмотренные галахическим правом. Дети наследодателя имеют приоритет перед его родителями, а те, в свою очередь, перед своими родителями; однако родители покойного в любом случае получают по меньшей мере шестую часть наследства. Дети покойного делят наследство между собой поровну, равно как и его родители. Если сын наследователя умер раньше него и оставил собственных детей, они имеют право на наследство, причитавшееся их отцу.

В израильский закон включена статья, не имеющая прецедента в галахическом праве наследования: наследниками могут быть не только законные супруги, но и лица, проживавшие вместе вне официально оформленного брака.

Израильский закон устанавливает равные права наследников обоего пола, не упоминает права первенца на двойную долю наследства и распространяет право вдовы и дочерей на содержание из наследственного имущества и на других родственников наследодателя.

Согласно закону, при отсутствии наследника государство вступает во владение наследственным имуществом, которое используется главным образом в целях развития образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения.

Источник: https://eleven.co.il/judaism/religious-law/13300/

Воля в наследстве — PRAVO.UA

Как делится наследство в случае смерти одного из наследников?

По замыслу положений Гражданского кодекса (ГК) Украины, предупредить потенциальные споры наследников должно помочь правильно и своевременно составленное завещание. Однако наследование по завещанию вызывает не меньше споров между родственниками, чем наследование по закону.

И даже если не возникают сомнения в истинной воле наследодателя или добросовестности наследников, может возникнуть спор о том, кто и в какой доле имеет право на наследство.

Например, как в настоящем деле, в случае смерти одного из братьев, которым отец завещал дом, еще до открытия наследства после отца.

Правильно определить долю в совместном унаследованном имуществе каждого в деле № 6-2946цс15 смог только Верховный Суд Украины (ВСУ). Соответствующие позиции Судебной палаты по гражданским делам ВСУ изложены в постановлении от 22 июня 2016 года.

С иском о признании права собственности на имущество в порядке наследования, а именно: права собственности на 1/2 часть спорного дома по завещанию и права собственности на 1/4 часть этого же дома по закону — обратился гр-н Ж.

, указывая на то, что его отцу, гр-ну Н., принадлежал дом, право собственности на который оспаривается. 26 июня 1998 года гр-н Н. составил завещание, по которому все принадлежащее ему имущество завещал в равных долях своим сыновьям — гр-ну Ж.

и гр-ну У.

Брат истца, гр-н У., умер до момента открытия наследства после смерти отца.

После смерти отца истец обратился в государственную нотариальную контору с заявлением о принятии наследства. Кроме того, с заявлениями о принятии наследства после смерти своего деда обратились гр-н С. и гр-н Д. — дети гр-на У.

Государственный нотариус постановлением от 14 июня 2013 года отказал истцу в выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию на все имущество умершего. При этом нотариус отметил, что 1/2 часть наследственного имущества не охвачена завещанием, а потому наследование этого имущества осуществляется по закону.

Поскольку наследование имущества после смерти его отца происходит по завещанию, а брат, в пользу которого также составлено завещание, умер до открытия наследства, то, согласно положениям части 1 статьи 1275 ГК Украины, доля в наследстве, которую должен был принять его брат по завещанию, переходит к истцу.

Днепровский районный суд г. Херсона решением от 2 декабря 2014 года исковые требования удовлетворил в полном объеме. Этот же суд дополнительным решением от 23 марта 2015 года постановил признать за гр-ном С. и гр-ном Д. право собственности на 1/8 часть спорного дома за каждым в порядке наследования по закону.

Апелляционный суд Херсонской области решением от 25 мая 2015 года решение суда первой инстанции отменил в части признания за истцом права собственности на 1/4 часть спорного дома в порядке наследования по закону, признав за детьми брата истца право собственности на 1/4 часть спорного дома за каждым. Коллегия судей Судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) определением от 9 сентября 2015 года оставила это решение без изменений.

ВССУ согласился с выводом апелляционного суда, что гр-н У., в пользу которого наследодатель завещал 1/2 часть дома, умер до открытия наследства, поэтому, согласно статье 1276 ГК Украины, к детям умершего переходит право на принятие причитающейся ему доли наследства (наследственная трансмиссия).

При этом положения статьи 1266 ГК Украины не подлежат применению, поскольку наследование по праву представления происходит только при условии, если наследодатель не оставил завещания. Кроме того, гр-н Ж.

является собственником части наследства, которое унаследовал по завещанию, и не может наследовать имущество еще и по закону.

В заявлении о пересмотре судебных решений гр-н Ж.

ссылался на неодинаковое применение судом кассационной инстанции одних и тех же норм материального права, а именно: статей 1217, 1223, 1245, 1261, 1266 ГК Украины, что повлекло принятие разных по содержанию судебных решений в подобных правоотношениях. Принимая решение по делу и устраняя неодинаковую судебную практику, коллегия судей ВСУ отметила следующее.

Часть 1 статьи 1222 ГК Украины определяет ключевой принцип — наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, которые являются живыми на момент открытия наследства, а также лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

В соответствии с частью 2 статьи 1223 ГК Украины в случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае, если завещанием не охвачено все наследство, право на наследование по закону получают лица, определенные в статьях 1261–1265 ГК Украины, согласно своей очереди.

По правилам части 1 статьи 1276 ГК Украины, если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел его принять, право на принятие причитающейся ему доли наследства, кроме права на принятие обязательной доли в наследстве, переходит к его наследникам, то есть имеет место наследственная трансмиссия.

Однако в настоящем деле апелляционный суд, с которым согласился и ВССУ, пришел к ошибочному выводу о применении к спорным правоотношениям правила трансмиссии, поскольку не учел, что наследник (гр-н У.) умер до дня открытия наследства.

Также к спорным правоотношениям не применима норма и части 1 статьи 1275 ГК Украины, согласно которой, если от принятия наследства отказался один из наследников по завещанию, доля в наследстве, которое он имел право принять, переходит к другим наследникам по завещанию и распределяется между ними поровну, поскольку наследник, умерший до открытия наследства, не может считаться не принявшим наследство или отказавшимся от него.

Следовательно, отмечает ВСУ, 1/2 часть дома, которую наследодатель завещал брату истца, умершему до дня открытия наследства, следует считать не охваченной завещанием. Согласно статье 1245 ГК Украины, эта часть наследства наследуется наследниками по закону на общих основаниях. В их число могут также входить наследники по закону, которые получили часть наследства по завещанию.

Статьей 1261 ГК Украины предусмотрено, что в первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя, тот из супругов, который его пережил, и родители.

А части 1, 5 статьи 1266 ГК Украины устанавливают, что внуки, правнуки наследодателя наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу, бабушке, дедушке, если бы они были живыми на момент открытия наследства.

Если наследников по праву представления несколько, доля их умершего родственника делится между ними поровну.

Таким образом, право на наследование по закону 1/2 части дома, не охваченной завещанием, имеет сын наследодателя — гр-н Ж., а также дети гр-на У. поровну в той доле, которая бы полагалась ему, если бы он был жив.

Иными словами, отмечается в решении ВСУ, истец имеет право на наследование 1/4 части спорного дома в порядке наследования по закону, а гр-н Д. и гр-н С. — по 1/8 части дома каждому. На этом основании ВСУ отменил решения ВССУ и апелляционного суда, оставив в силе решение Днепровского районного суда г. Херсона от 2 декабря 2014 года и дополнительное решение этого суда от 23 марта 2015 года.

Источник: https://pravo.ua/articles/volja-v-nasledstve/

Защита прав online